Главная | Наследование праву представления римское право

Наследование праву представления римское право


Преторское право установило четыре группы очереди наследников: В эпоху принципата мать получила предпочтительное перед агнатами право наследования после своих детей, и наоборот. Уложение Юстиниана различало пять очередей законных наследников: Если не было ни одного из наследников по закону и по завещанию либо все они отказались от наследства, наследство становилось выморочным.

Сначала такое имущество признавалось бесхозным, и поэтому становилось собственностью любого, кто его захочет захватить. Если завещание признавалось недействительным либо отсутствовало, наступало наследование по закону. Официальным языком для составления завещания был латинский, с течением времени стало разрешаться составлять завещание также и на греческом языке.

Назначение наследников было необходимым элементом любого завещания institutio heredis. Подназначение наследников допускалось и могло осуществляться следующими способами: Возможно, было и назначение третьего наследника уже на случай непринятия наследства вторым наследником. Первоначально второй наследник получал только имущество наследодателя, а распоряжения например, по предоставлению легатов сохранялись за первым наследником.

Наследники должны были обладать пассивной завещательной правоспособностью. Разрешалось указывать в завещании не все имущество завещателя, а только его часть. Завещатель мог возложить на наследника выполнение каких-то обязанностей реальное выполнение их наследником обеспечивалось только административно: Сделанные в завещании указания не должны были быть аморальными или противоправными.

Удивительно, но факт! Юрист Помпоний, написавший краткую историю римского.

В этом случае они игнорировались. В форме распоряжений назначались опекуны и попечители, давались указания об освобождении рабов после смерти завещателя и др.

По свидетельству Га я gai. Обе формы были выражением воли наследодателя перед рим ским народом. Однако порядок совершения этих двух видов завещания, так же как и условия, в которых они совершались, были различны.

Публичный акт гласного завещания совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю, т. В более позднее время это обращение к народу и самое участие народа в совершении завещания стали простой формальностью. Второй формой древнейшего завещания было завещание in procinctu по словам Гая, procinctus есть готовое к походу вооруженное войско — expeditus et armatus exercitus Gai. Обе древнейшие формы завещания имели ряд недостатков: Практика нашла способ удовлетворить соответствующие интересы, использовав здесь, как и в ряде других случаев, манципацию.

Завещатель передавал посредством манципации все свое имущество доверенному лицу familiae emptor , который обязывался выполнить распоряжения, делавшиеся тут же завещателем. Держа в руках слиток металла, в присутствии пяти свидетелей, казначея и доверенного лица произносил формулу манципации, приспособленную для данного случая.

После этого он передавал слиток завещателю, а затем завещатель излагал свои распоряжения и обращался к свидетелям с просьбой, подобной той, с какой завещатель обращался к народу в народном собрании.

Устные распоряжения завещателя составляли торжественное обещание и присоединялись к манципации.

Удивительно, но факт! Время в некоторых случаях создает правовую защиту фактическому положению, превращает факт в право, создает право, но оно же и погашает право.

Эта форма завещания могла быть использована в любое время. Но, как и древнейшие формы завещания, она делала его гласным. Чтобы избежать этого недостатка, была введена письменная форма завещания: Вслед за этим таблички завязывались шнурком и скреплялись печатями и подписями как завещателя, так и всех присутствующих при совершении акта семи лиц: Наряду с описанными формами частного завещания в период домината появились публичные формы завещания: Помимо общих существовали и специальные формы завещания, сложные для одних особых случаев и упрощенные — для других.

Открытие и принятие наследства

Так, например, завещания слепых совершались не иначе как с участием нотариуса. Во время эпидемии допускалось отступление от правила unitas actus , в частности, в отношении одновременного присутствия всех участвующих в совершении завещания лиц.

Завещание, которое содержало только распределение имущества между детьми завещателя, не требовало подписей свидетелей. Кроме того, на случай возможного признания завещания недействительным к завещанию прибавляли просьбу рассматривать этот документ как кодицилл, обращенный к наследнику по закону. Постепенно различия между легатами и фидеикомиссами сглаживаются. Юстиниан полностью объединил легаты и фидеикомиссы. Поскольку неограниченная свобода отказов могла нарушить интересы наследника по завещанию, в период республики вводятся ограничения на размер легатов.

Рекомендуем к прочтению! мошенничество в компьютерном сервисе

Позже Законом Фальцидия 40 г. Впоследствии это ограничение было распространено также на фидеикомиссы. Дарение в случае смерти Donatiomortiscausa - есть дарение в случае, когда даритель умрет раньше одаряемого.

Определение данного вида дарения содержится в Дигестах Юстиниана Марциан, D. В силу заключенного договора даритель мог потребовать подаренное назад в случае, если он переживет одаряемого или если избежит смерти. Если же даритель умирал раньше, то его наследники не имели права требовать возврата подаренного.

Таким образом, дарение в случае смерти становится окончательным исполняется только после смерти дарителя раньше одаренного. На этот договор ввиду некоторого его сходства с отказами распространялись ограничения, установленные для легатов правила Фальцидиевой четверти и положение о действительности дарения в том случае, если наследства было достаточно для покрытия наследственных долгов, и др.

Наследование по закону abintestato Исторически наследование по закону возникло раньше наследства по завещанию. Первоначально имущество в случае смерти главы семьи переходило к его родственникам в силу сложившегося обычая. Преемство по закону наступало в случае отсутствия или недействительности завещания. На протяжении всей истории Рима система наследования без завещания менялась несколько раз. Так, в древнем римском праве, согласно Законам XII Таблиц, порядок наследования по закону основывался на агнатском родстве.

Цивильное наследование по классам: Внуки делят между собой ту часть наследства, которую получил бы их отец, если бы был жив наследование по праву представления.

Таким образом, наследство делится поколенно. Наследование по праву представления заключается в том, что к наследованию призывались лица, являвшиеся наследниками лица, умершего раньше своего наследодателя. Они наследуют ту долю, которую получил бы он, если бы был жив: Второй класс наследников призывался к наследованию при отсутствии suiheredes. Если же было несколько агнатов одинаковой степени родства, наследство между ними делилось поровну поголовное наследование.

Дальнейшая степень родства устранялась ближайшей. Если не было наследников второй степени агнатского бокового родства братья, сестры, мать, если она состояла с отцом покойного в браке cummanu , то призывалась третья и т. Таким образом, не допускалось наследование родственниками разных степеней.

Общие положения наследственного права (римское право)

Если ближайший агнат не принял наследство, то оно не переходило следующему по родству агнату. Наследство в этом случае считалось выморочным, а в древнейшее время - бесхозяйным. Порядок приобретения легатов 1. В процессе приобретения легатарием его права различались два момента: Dies legati cedens, как правило, — в момент смерти завещателя но если легат оставлен под условием, то dies cedens приурочивался к моменту наступления условия.

Юридическое значение dies cedens заключалось в том, что, если легатарий переживает этот момент, его право на получение легата само становится способным переходить по наследству.

Похожие главы из других книг

Следовательно, если потом легатарий умирал, не получив легата, право на легат переходило к его наследнику. Dies legati veniens — это момент вступления наследника в наследство. Теперь легатарий или его наследники получал право требовать осуществления своего права на легат: Легаты получили в Риме широкое распространение.

Нередко завещатели назначали столько легатов, что наследникам не оставалось почти ничего вследствие этого у них не было стимула принимать наследство.

Наследование по закону

В интересах наследников были введены ограничения легатов. Сначала установили, что нельзя назначать легаты размером свыше ассов каждый и что ни один легатарий не должен получить больше, чем наименее получивший наследник. Этих мер оказалось недостаточно, потому что можно было, назначив большое число мелких легатов, все-таки исчерпать все наследство. Поэтому законом Фальцидия приблизительно за полвека до н.

II римская монета Классический период As uncialis медн. Золотая монета — nummus. Постепенно оно приобрело такие основные черты: Эта доля, portio debita могла быть оставлена не только путем назначения наследником в ней, но и путем установления легата. Древний Рим и рабство связаны в наших представлениях. Не будет преувеличением сказать, что и сам Гай видел римское право находящимся в постоянном движении,.

Но упомянутое выше изобилие регулируемых римским правом вопросов, связанных с рабством, требует от нас. Юрист Помпоний, написавший краткую историю римского. Таким образом, если опять взять для примера тех же родственников какие были взяты при изложении права представления и предположить, что в момент смерти деда его сын отец внуков был жив, но до вступления в наследство умер, к его детям переходит право принять наследство, оставшееся после деда, но дети считаются в этом случае наследниками не деда, а отца.

В начале развития римское право отрицало наследственную трансмиссию: В конечной же стадии развития римского права проводится под влиянием выступившей на первый план имущественно-правовой стороны наследования и ослабления мистического представления о воплощении в наследстве личности наследодателя иной принцип.

Легат можно было оставить только в завещании, нельзя было возложить легат на наследника по закону. Классическое право знало четыре вида завещательных отказов: С помощью легата per vindieationem устанавливалось право собственности легатария на определенную вещь. В остальных случаях легатарию предоставлялось только право требовать от наследника исполнения воли наследодателя. До начала II в.

Вследствие этого у наследников не было стимула принимать наследство. Под угрозу ставились интересы кредиторов. Но этих мер оказалось недостаточно. Наследодатель мог назначить множество мелких легатов и тем самым исчерпать наследство.

Понятие и виды наследования

Поэтому в 40 г до н. В практике нередко встречались случаи, когда легаты оставлялись без соблюдения форм цивильного завещания. В республиканский период такие распоряжения не пользовались юридической зашитой. Их исполнение было делом совести наследника, отсюда эти распоряжения стали именоваться поручениями совести — фидеикомиссами fideicommissa. В период принципата фидеикомиссы получили исковую защиту. Первоначально фидеикомиссы приводили к сингулярному преемству, не связанному с ответственностью по долгам наследодателя.

Позднее было установлено, что наследник мог оставить за собой не менее четверти наследства.

Удивительно, но факт! В первом случае в распоряжении наследника имелись те же самые иски, какие были в распоряжении наследодателя:

Значительность чужого интереса не влияла при определении границы для осуществления права. Состояние крайней необходимости могло приводить иногда к нанесению кем-либо повреждений чужому имуществу. Потерпевший не получал в этом случае иска на возмещение. В качестве примера можно привести: Таким образом, если повреждение чужого имущества происходит из необходимости или вызвано форс-мажорными обстоятельствами, то возмещения убытков не происходит.

Формы защиты частных прав Существуют две формы защиты прав — самоуправство и государственная защита прав. Изначально защита частных прав осуществлялась заинтересованным лицом путем расправы с нарушителем права. Самоуправство — это решение спора о нарушенном праве своими силами, эти силы не всегда были законны и заключались, как правило, в расправе над нарушителем. Развитым правом предполагается, что насильственные действия предпринимались заинтересованными лицами в своих интересах лишь в чрезвычайных ситуациях, в случае необходимой обороны, когда самоуправство является средством защиты против неправомерного нападения, направленного против лица или его имущества.

Удивительно, но факт! Требования и долги, предмет которых был делим, распадались на соответственные доли.

XII таблиц разрешают убийство вора, застигнутого на месте; классическое право рассматривает его как необходимую оборону, но за превышение границ такой обороны существует наказание. Если совершается нападение с целью отнять вещи, то допускаются не только защита, но и самоуправное возвращение их.

Если одно лицо под предлогом собственности отнимало у другого лица какую-нибудь вещь и оказывалось, что захвативший вещь не являлся на самом деле собственником, он был обязан ее вернуть и заплатить стоимость вещи.

Кредитор, который сам пытался получить удовлетворение, т. Общество постепенно переходило от самоуправства к защите прав через посредство органов государства как организованного аппарата господствующего класса. Магистрат в классическом праве сохранял за собой ведение только предварительного процесса, где точно устанавливались правовые основания спора между сторонами и указывались средства его разрешения. Суд стал орудием классового принуждения, через суд проводились выгодные для господствующей верхушки юридические воззрения и нормы.

Право государственных судебных магистратов организовывать для разрешения каждого отдельного спора судебное разбирательство присяжных судей, решающих дело по существу, называется юрисдикцией. Принадлежала она только магистратам, располагавшим высшей властью консулы, преторы.

Они организовывали суды по спорам частных лиц. Законным считалось судебное разбирательство, происходившее в Риме или в пределах первого по-мильного камня от Рима между римскими гражданами с участием одного судьи — римского гражданина. Если в разбирательстве отсутствовало одно из этих условий, то оно считалось вытекающим из высшей власти, к этой юрисдикции общие правила не применялись.

Все дела между гражданами разбирались только городскими магистрами того города, в котором проживали эти граждане и где являлись гражданами.

Провинции могли требовать перенесение споров на рассмотрение городских магистратов. Судьей мог быть всякий взрослый римский гражданин, выбранный из особых списков, составленных по политическим соображениям из сенаторов или всадников.

Функционировал судья один или в коллегии и назначался претором для индивидуально для каждого дела.

Удивительно, но факт! Но в момент открытия наследства имущество еще не переходит к наследникам.

Процесс делился на две фазы: Изначально стороны пользовались устной формулой, строго согласованной с законом, за этим следил претор. Такое производство называлось легисакционным этот процесс отличался строгим формализмом и обеспечивал защиту лишь в тех случаях, которые подходили под букву закона. В практике перегринского претора сложился другой порядок производства — формулярный.

Претор подавал судье письменные формулы в качестве программы и директивы, на основе которой следовало вынести решение по делу 8. Законодательная политика ставила задачей из императорских законов leges и работ классических юристов ius создать свод законов, пригодных для применения в новых политических и экономических условиях.



Читайте также:

  • Клевета коап рф статья
  • Земельный вопрос часть жилого дома